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자동문 자동작동을 해제해 수동으로만 사용 가능하게 한 경우 재물손괴죄 인정 기준

2016도9219
판결 요약
자동문을 자동으로 작동하지 않고 수동으로만 개폐가 가능하게 하여 자동잠금장치로서의 효용을 상실하게 만든 경우에도 재물손괴죄가 성립될 수 있음을 명확히 하였습니다. 본래의 목적에 따라 기대되는 구체적 역할 또는 효용이 일시적으로라도 상실되는 경우 역시 형법상 재물손괴의 범위에 포함됩니다.
#재물손괴 #자동문 #효용 해침 #자동작동 중지 #일시적 사용불능
질의 응답
1. 자동문을 자동이 아닌 수동으로만 여닫게 만든 경우 재물손괴죄가 성립하나요?
답변
자동문이 자동으로 작동하지 않게 해 수동으로만 여닫도록 한 경우에도 재물손괴죄가 성립할 수 있습니다.
근거
대법원 2016도9219 판결은 자동문을 자동으로 작동하지 않고 수동으로만 개폐가 되게 하여 자동잠금장치로서 역할을 하지 못하게 만든 경우에도 재물손괴죄가 된다고 판시하였습니다.
2. 재물손괴죄에서 '효용을 해하는 행위'에는 어떤 행위가 포함되나요?
답변
물질적 파괴가 아니더라도 일시적으로 본래의 목적·역할을 할 수 없게 만드는 행위도 ‘효용을 해하는 행위’에 포함됩니다.
근거
대법원 2016도9219 판결은 일시적으로라도 물건의 구체적 역할을 할 수 없는 상태로 만드는 경우 재물손괴죄가 성립한다고 밝혔습니다.
3. 잠금장치 등 자동문의 원래 기능을 일시적으로라도 못 쓰게 하면 손괴에 해당되나요?
답변
일시적으로라도 자동문의 잠금 기능 등 본래 역할을 못 하게 하면 재물손괴가 인정될 수 있습니다.
근거
본 판결은 자동잠금장치로서의 자동문 역할 불능 상태도 형법 제366조상 효용을 해치는 행위에 해당함을 명확히 판시하였습니다.
4. 자동문의 자동작동 기능을 임의로 설정해제한 경우 피해자의 승낙이 없으면 처벌되나요?
답변
피해자의 승낙 없이 자동작동을 중지시켜 자동문 효용을 상실토록 한 경우 재물손괴죄로 처벌될 수 있습니다.
근거
대법원 2016도9219에 따르면 피해자의 승낙이 없고, 정당행위에 해당하지 않으면 재물손괴죄 성립에 영향이 없음을 인정했습니다.

* 본 법률정보는 대법원 판결문을 바탕으로 한 일반적인 정보 제공에 불과하며, 구체적인 사건에 대한 법률적 판단이나 조언으로 해석될 수 없습니다.

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판결 전문

재물손괴

 ⁠[대법원 2016. 11. 25. 선고 2016도9219 판결]

【판시사항】

재물손괴죄에서 ⁠‘손괴 또는 은닉 기타 방법으로 그 효용을 해하는 경우’의 의미 / 자동문을 자동으로 작동하지 않고 수동으로만 개폐가 가능하게 하여 자동잠금장치로서 역할을 할 수 없도록 한 경우, 재물손괴죄가 성립하는지 여부(적극)

【판결요지】

재물손괴죄는 타인의 재물, 문서 또는 전자기록 등 특수매체기록을 손괴 또는 은닉 기타 방법으로 그 효용을 해한 경우에 성립한다(형법 제366조). 여기에서 손괴 또는 은닉 기타 방법으로 그 효용을 해하는 경우에는 물질적인 파괴행위로 물건 등을 본래의 목적에 사용할 수 없는 상태로 만드는 경우뿐만 아니라 일시적으로 물건 등의 구체적 역할을 할 수 없는 상태로 만들어 효용을 떨어뜨리는 경우도 포함된다. 따라서 자동문을 자동으로 작동하지 않고 수동으로만 개폐가 가능하게 하여 자동잠금장치로서 역할을 할 수 없도록 한 경우에도 재물손괴죄가 성립한다.

【참조조문】

형법 제366조

【참조판례】

대법원 1992. 7. 28. 선고 92도1345 판결(공1992, 2702)


【전문】

【피 고 인】

【상 고 인】

피고인

【원심판결】

부산지법 2016. 5. 27. 선고 2016노619 판결

【주 문】

상고를 기각한다.

【이 유】

상고이유를 판단한다. 
1.  재물손괴죄는 타인의 재물, 문서 또는 전자기록 등 특수매체기록을 손괴 또는 은닉 기타 방법으로 그 효용을 해한 경우에 성립한다(형법 제366조). 여기에서 손괴 또는 은닉 기타 방법으로 그 효용을 해하는 경우에는 물질적인 파괴행위로 물건 등을 본래의 목적에 사용할 수 없는 상태로 만드는 경우뿐만 아니라 일시적으로 물건 등의 구체적 역할을 할 수 없는 상태로 만들어 효용을 떨어뜨리는 경우도 포함된다. 따라서 자동문을 자동으로 작동하지 않고 수동으로만 개폐가 가능하게 하여 자동잠금장치로서 역할을 할 수 없도록 한 경우에도 재물손괴죄가 성립한다고 보아야 한다.
 
2.  원심은, 다음과 같은 사정들에 비추어 피고인의 행위로 이 사건 건물의 1층 출입구 자동문(이하 ⁠‘이 사건 자동문’이라고 한다)이 일시적으로나마 자동으로 작동하지 않고 수동으로만 개폐가 가능하게 하여 잠금장치로서 역할을 할 수 없는 상태가 초래되었으므로, 이는 재물손괴죄를 구성하고 피고인에게 재물손괴의 고의도 있다고 판단하였다.
 ⁠(1) 피고인은 2013. 12.경 공소외 1로부터 이 사건 자동문 설치공사를 187만 원에 도급받아 시공하면서 계약금 100만 원을 계약 당일, 잔금 87만 원을 공사 완료 시 지급받기로 약정하였다. 그런데 피고인이 2013. 12. 10. 위 공사를 마쳤는데도 잔금 87만 원을 지급받지 못하였다.
 ⁠(2) 피고인은 위 잔금을 지급받지 못한 상태에서 2014. 1. 10.경 추가로 이 사건 자동문의 번호키 설치공사를 도급받아 시공하게 되자, 이 사건 자동문의 자동작동중지 예약기능을 이용하여 2014. 1. 20.부터 이 사건 자동문이 자동으로 여닫히지 않도록 설정하였다.
 ⁠(3) 이에 따라 이 사건 자동문이 2014. 1. 20.부터 자동으로 여닫히지 않고 수동으로만 여닫히게 되었다. 공소외 1 등은 ⁠“이 사건 자동문이 자동으로 여닫히지 않고 수동으로만 여닫혀 결국 이 사건 건물에 도둑이 들었다.”라고 진술하였다. 이 사건 자동문 제조회사의 관리부장 공소외 2는 이 사건 자동문의 설치자가 아니면 이 사건 자동문의 자동작동중지 예약기능을 해지할 수 없다고 진술하였다.
 
3.  원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 재물손괴죄에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.
그리고 이 사건 자동문의 자동작동중지에 대하여 피해자의 승낙이 있다고 보기 어렵고 피고인의 행위가 정당행위에 해당하지 않는다는 원심의 판단에 피해자의 승낙과 정당행위에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.
또한 형사소송법 제383조 제4호에 의하면 사형, 무기 또는 10년 이상의 징역이나 금고가 선고된 사건에서만 양형부당을 이유로 상고할 수 있다. 따라서 피고인에 대하여 벌금형이 선고된 이 사건에서 형이 너무 무거워 부당하다는 주장은 적법한 상고이유가 아니다.
 
4.  그러므로 상고를 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박보영(재판장) 박병대 권순일 김재형(주심)

출처 : 대법원 2016. 11. 25. 선고 2016도9219 판결 | 사법정보공개포털 판례

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#재물손괴 #자동문 #효용 해침 #자동작동 중지 #일시적 사용불능
질의 응답
1. 자동문을 자동이 아닌 수동으로만 여닫게 만든 경우 재물손괴죄가 성립하나요?
답변
자동문이 자동으로 작동하지 않게 해 수동으로만 여닫도록 한 경우에도 재물손괴죄가 성립할 수 있습니다.
근거
대법원 2016도9219 판결은 자동문을 자동으로 작동하지 않고 수동으로만 개폐가 되게 하여 자동잠금장치로서 역할을 하지 못하게 만든 경우에도 재물손괴죄가 된다고 판시하였습니다.
2. 재물손괴죄에서 '효용을 해하는 행위'에는 어떤 행위가 포함되나요?
답변
물질적 파괴가 아니더라도 일시적으로 본래의 목적·역할을 할 수 없게 만드는 행위도 ‘효용을 해하는 행위’에 포함됩니다.
근거
대법원 2016도9219 판결은 일시적으로라도 물건의 구체적 역할을 할 수 없는 상태로 만드는 경우 재물손괴죄가 성립한다고 밝혔습니다.
3. 잠금장치 등 자동문의 원래 기능을 일시적으로라도 못 쓰게 하면 손괴에 해당되나요?
답변
일시적으로라도 자동문의 잠금 기능 등 본래 역할을 못 하게 하면 재물손괴가 인정될 수 있습니다.
근거
본 판결은 자동잠금장치로서의 자동문 역할 불능 상태도 형법 제366조상 효용을 해치는 행위에 해당함을 명확히 판시하였습니다.
4. 자동문의 자동작동 기능을 임의로 설정해제한 경우 피해자의 승낙이 없으면 처벌되나요?
답변
피해자의 승낙 없이 자동작동을 중지시켜 자동문 효용을 상실토록 한 경우 재물손괴죄로 처벌될 수 있습니다.
근거
대법원 2016도9219에 따르면 피해자의 승낙이 없고, 정당행위에 해당하지 않으면 재물손괴죄 성립에 영향이 없음을 인정했습니다.

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판결 전문

재물손괴

 ⁠[대법원 2016. 11. 25. 선고 2016도9219 판결]

【판시사항】

재물손괴죄에서 ⁠‘손괴 또는 은닉 기타 방법으로 그 효용을 해하는 경우’의 의미 / 자동문을 자동으로 작동하지 않고 수동으로만 개폐가 가능하게 하여 자동잠금장치로서 역할을 할 수 없도록 한 경우, 재물손괴죄가 성립하는지 여부(적극)

【판결요지】

재물손괴죄는 타인의 재물, 문서 또는 전자기록 등 특수매체기록을 손괴 또는 은닉 기타 방법으로 그 효용을 해한 경우에 성립한다(형법 제366조). 여기에서 손괴 또는 은닉 기타 방법으로 그 효용을 해하는 경우에는 물질적인 파괴행위로 물건 등을 본래의 목적에 사용할 수 없는 상태로 만드는 경우뿐만 아니라 일시적으로 물건 등의 구체적 역할을 할 수 없는 상태로 만들어 효용을 떨어뜨리는 경우도 포함된다. 따라서 자동문을 자동으로 작동하지 않고 수동으로만 개폐가 가능하게 하여 자동잠금장치로서 역할을 할 수 없도록 한 경우에도 재물손괴죄가 성립한다.

【참조조문】

형법 제366조

【참조판례】

대법원 1992. 7. 28. 선고 92도1345 판결(공1992, 2702)


【전문】

【피 고 인】

【상 고 인】

피고인

【원심판결】

부산지법 2016. 5. 27. 선고 2016노619 판결

【주 문】

상고를 기각한다.

【이 유】

상고이유를 판단한다. 
1.  재물손괴죄는 타인의 재물, 문서 또는 전자기록 등 특수매체기록을 손괴 또는 은닉 기타 방법으로 그 효용을 해한 경우에 성립한다(형법 제366조). 여기에서 손괴 또는 은닉 기타 방법으로 그 효용을 해하는 경우에는 물질적인 파괴행위로 물건 등을 본래의 목적에 사용할 수 없는 상태로 만드는 경우뿐만 아니라 일시적으로 물건 등의 구체적 역할을 할 수 없는 상태로 만들어 효용을 떨어뜨리는 경우도 포함된다. 따라서 자동문을 자동으로 작동하지 않고 수동으로만 개폐가 가능하게 하여 자동잠금장치로서 역할을 할 수 없도록 한 경우에도 재물손괴죄가 성립한다고 보아야 한다.
 
2.  원심은, 다음과 같은 사정들에 비추어 피고인의 행위로 이 사건 건물의 1층 출입구 자동문(이하 ⁠‘이 사건 자동문’이라고 한다)이 일시적으로나마 자동으로 작동하지 않고 수동으로만 개폐가 가능하게 하여 잠금장치로서 역할을 할 수 없는 상태가 초래되었으므로, 이는 재물손괴죄를 구성하고 피고인에게 재물손괴의 고의도 있다고 판단하였다.
 ⁠(1) 피고인은 2013. 12.경 공소외 1로부터 이 사건 자동문 설치공사를 187만 원에 도급받아 시공하면서 계약금 100만 원을 계약 당일, 잔금 87만 원을 공사 완료 시 지급받기로 약정하였다. 그런데 피고인이 2013. 12. 10. 위 공사를 마쳤는데도 잔금 87만 원을 지급받지 못하였다.
 ⁠(2) 피고인은 위 잔금을 지급받지 못한 상태에서 2014. 1. 10.경 추가로 이 사건 자동문의 번호키 설치공사를 도급받아 시공하게 되자, 이 사건 자동문의 자동작동중지 예약기능을 이용하여 2014. 1. 20.부터 이 사건 자동문이 자동으로 여닫히지 않도록 설정하였다.
 ⁠(3) 이에 따라 이 사건 자동문이 2014. 1. 20.부터 자동으로 여닫히지 않고 수동으로만 여닫히게 되었다. 공소외 1 등은 ⁠“이 사건 자동문이 자동으로 여닫히지 않고 수동으로만 여닫혀 결국 이 사건 건물에 도둑이 들었다.”라고 진술하였다. 이 사건 자동문 제조회사의 관리부장 공소외 2는 이 사건 자동문의 설치자가 아니면 이 사건 자동문의 자동작동중지 예약기능을 해지할 수 없다고 진술하였다.
 
3.  원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 재물손괴죄에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.
그리고 이 사건 자동문의 자동작동중지에 대하여 피해자의 승낙이 있다고 보기 어렵고 피고인의 행위가 정당행위에 해당하지 않는다는 원심의 판단에 피해자의 승낙과 정당행위에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.
또한 형사소송법 제383조 제4호에 의하면 사형, 무기 또는 10년 이상의 징역이나 금고가 선고된 사건에서만 양형부당을 이유로 상고할 수 있다. 따라서 피고인에 대하여 벌금형이 선고된 이 사건에서 형이 너무 무거워 부당하다는 주장은 적법한 상고이유가 아니다.
 
4.  그러므로 상고를 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박보영(재판장) 박병대 권순일 김재형(주심)

출처 : 대법원 2016. 11. 25. 선고 2016도9219 판결 | 사법정보공개포털 판례